Выход из учредителей ЗАО. Выкуп акций закрытого акционерного общества участником

Консультация эксперта

Действующим законодательством предусмотрено три способа ликвидации юридического лица: принудительная, добровольная и в случае несостоятельности (банкротства) акционерного общества. Наш эксперт Оксана Устяк подготовила обзор по трём способам ликвидации акционерных обществ с кратким алгоритмом действий.

***

  • В последнее время внесены некоторые изменения в порядок ликвидации.
  • Например, сведения о способе прекращения юридического лица путём ликвидации регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ в момент, когда в реестр вносятся и сведения о его прекращении.
  • Утверждён порядок взаимодействия с регистрирующим органом при направлении документов в электронной форме.
  • Установлен фактический запрет на ликвидацию юридического лица в период проведения камеральной таможенной проверки.
  • Скорректирован порядок осуществления выплат работникам, уволенным в связи ликвидацией юридического лица.
  • Введены дополнительные требования к заявлению о государственной регистрации ликвидации.
  • В данной статье мы подготовили обзор по трём способам ликвидации акционерных обществ с кратким алгоритмом действий.

Выход из учредителей ЗАО. Выкуп акций закрытого акционерного общества участником

Добровольная ликвидация акционерного общества

ШАГ 1. Примите решение о ликвидации

Решение о ликвидации принимает общее собрание акционеров. Если в АО один акционер, то он просто письменно оформляет такое решение (п. 3 ст. 47, пп. 3 п. 1 ст. 48 Закона об АО).

Для принятия решения о ликвидации:

  1. созовите общее собрание акционеров (очередное или внеочередное) в соответствии с требованиями законодательства и устава общества;
  2. проведите собрание и примите решение по вопросу ликвидации. Включите в решение о ликвидации вопросы: о назначении ликвидатора (ликвидационной комиссии) и определении порядка и сроков ликвидации (п. 3 ст. 62 ГК РФ, п. 2 ст. 21 Закона об АО).
  3. оформите решение в виде протокола.
  4. определитесь, необходим ликвидатор или ликвидационная комиссия.

Акционеры на общем собрании сами решают, кто будет заниматься ликвидацией АО — ликвидатор или ликвидационная комиссия (п. 3 ст. 62 ГК РФ, п. 2 ст. 21 Закона об АО). Если акционером является государство или муниципальное образование, то можно назначить только ликвидационную комиссию.

Кроме того, рекомендуем назначать ликвидационную комиссию при ликвидации АО со значительным объёмом имущества, дебиторской и кредиторской задолженности, а также большим штатом сотрудников.

Каждый бухгалтер на практике хорошо знаком с понятием «дебиторская задолженность». О проблемах с взысканием долга рассказал наш эксперт.

ШАГ 2. Уведомьте регистрирующий орган и кредиторов АО о принятии решения о ликвидации и внесите сведения в ЕФРСФДЮЛ

Что нужно сделать:

  • в регистрирующий орган нужно заполнить заявление (уведомление) о ликвидации по форме № Р15016 и подать его в регистрирующий орган по месту нахождения юрлица (п. 1 ст. 20 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП);
  • в отношении кредиторов общества необходимо разместить сообщение о ликвидации АО в «Вестнике государственной регистрации» и направить письменное уведомление всем известным кредиторам АО (п. п. 1, 3 ст. 22 Закона об АО).
  • в течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации следует внести уведомление о ликвидации в ЕФРСФДЮЛ. В нём нужно указать, в частности, сведения о принятом решении о ликвидации, порядке, сроках и условиях предъявления требований кредиторами (пп. «н.5» п. 7 ст. 7.1 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

ШАГ 3. Составьте промежуточный ликвидационный баланс.

Промежуточный ликвидационный баланс составляется после истечения срока для предъявления требований кредиторами. Этот срок не может быть меньше двух месяцев с момента опубликования сообщения в «Вестнике государственной регистрации» (п. п. 1, 2 ст. 63 ГК РФ).

Утверждённой формы промежуточного ликвидационного баланса нет, вместе с тем можно руководствоваться рекомендуемыми ФНС России форматами и машиночитаемыми формами (Письмо от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@).

Обязательные сведения, указываемые в промежуточном ликвидационном балансе (п. 2 ст. 63 ГК РФ):

  • о составе имущества ликвидируемого юридического лица;
  • о перечне требований, предъявленных кредиторами, и результатах их рассмотрения;
  • о перечне требований, удовлетворённых вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

После составления промежуточного ликвидационного баланса необходимо убедиться, что денежных средств и иного имущества общества достаточно для удовлетворения требований кредиторов. При недостаточности имущества подавайте в суд заявление о признании должника банкротом (п. 4 ст. 63 ГК РФ).

Выход из учредителей ЗАО. Выкуп акций закрытого акционерного общества участником

Если денег и иного имущества достаточно:

1. утвердите промежуточный ликвидационный баланс

Выход из акционерного общества

     1. Выход через продажу акций

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества (ч.1 ст.2 Закона об АО).

Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций (ч.3 ст.7 Закона об АО).

В публичных обществе не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества (ч.2 ст.7 Закона об АО).

В   непубличных   акционерных   обществах   свобода   распоряжения   акциями ограничена необходимостью реализации права преимущественной покупки (п.3  ст.7  Закона  об  АО).  Право  преимущественной  покупки  в обязанности предложить приобрести акции иным акционерам, имеющим преимущественное право перед другими лицами (не являющимися участниками АО).

Цель установления права преимущественной покупки — создать правовой режим, в рамках которого акционеры могли бы не допускать в свой состав посторонних лиц.

Особенности возмездного отчуждения акций:

— договор купли-продажи акции составляется в простой письменной форме. Он не требует нотариального заверения или регистрации в государственных органах.

— обязательным документом для приобретения права собственности на акцию является передаточное распоряжение, которое составляется и подписывается продавцом акции. Передаточное распоряжение обязательно содержит информацию о цене покупки акций.

— право собственности у нового владельца акции возникает с момента внесения реестродержателем записи в реестр акционеров. Запись вносится на основании предъявленного Передаточного распоряжения и подтверждающего личность предъявителя документа. Предъявителем может быть продавец или покупатель акций либо их уполномоченный представитель.

— продажа акции возможна не только третьим лицам, но и участникам самого общества.

2. Выход посредством дарения акций

Переход права собственности на акцию возможен в результате ее безвозмездного отчуждения по договору дарения.

Независимо от вида акционерного общества и личности нового владельца акции договор дарения изготавливается в простой письменной форме и не требует соблюдения правила преимущественной покупки акций участниками или обществом.

Именно поэтому для сокращения процесса отчуждения акций АО участники нередко используют договор дарения, а не купли-продажи. Третьему лицу дарится одна акция АО и производится соответствующая запись в реестр акционеров. Потом этому лицу, уже как участнику АО, продаются оставшиеся.

  • 3. Выход с помощью общества
  • Статьей 75 Закона об АО установлены случаи, когда акционеры вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций.
  • Акционеры — владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

Изменения в составе учредителей хозяйственных обществ: правовые, учетные и налоговые аспекты

Худолеев В.В.

  • Опубликовано в номере: Консультант бухгалтера ?2 / 2002
  • Изменения в составе учредителей это происходят в следующих случаях:

Изменения в составе учредителей хозяйственных обществ — это увеличение, уменьшение или смена учредителей хозяйственных обществ. Для каждого вида хозяйственных обществ, предусмотренного ГК РФ, существуют свои правовые особенности изменения состава учредителей, поэтому мы будем рассматривать данные изменения конкретно для каждого вида хозяйственных обществ в отдельности.

  • выход учредителя из хозяйственного общества;
  • вступление учредителя в хозяйственное общество;
  • продажа учредителем своей доли (акций) в уставном капитале;
  • смерть учредителя и наследование его доли (акций) его наследниками;
  • лишение учредителя его доли (акций) по решению суда;
  • ликвидация хозяйственных обществ.

Рассмотрим правовые особенности изменения в составе учредителей по видам хозяйственных обществ. Согласно ГК РФ существуют три вида хозяйственных обществ:1. Общества с ограниченной ответственностью (далее — ООО);

2. Общества с дополнительной ответственностью (далее — ОДО);

3. Акционерные общества, которые подразделяются на открытые (далее — ОАО) и закрытые (далее — ЗАО) акционерные общества.

Общества с ограниченной ответственностью

Наибольшее распространение в хозяйственной практике получило ООО. Это связано прежде всего с тем, что ответственность учредителей ограничена. Кроме того, на популярность ООО влияет также простота организации и управления таким видом хозяйственного общества.

Согласно пункту 1 статьи 87 ГК РФ ООО признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

На основании пункта 1 статьи 93 ГК РФ участник ООО может продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале ООО или ее часть одному или нескольким участникам данного ООО.

Кроме того, он может продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале ООО или ее часть третьим лицам в случае, если это не противоречит уставу ООО.

При этом необходимо иметь в виду, что участники ООО пользуются преимущественным правом покупки доли участника или ее части пропорционально размерам своих долей, если уставом ООО или соглашением его участников не предусмотрен иной порядок осуществления этого права.

В случае, если прошел месяц со дня извещения либо иной срок, предусмотренный уставом общества или соглашением его участников, а участники ООО не воспользовались своим преимущественным правом выкупа доли, то эта доля может быть продана третьему лицу.

Читайте также:  Возможно ли подать документы на наследство спустя 10 лет?

На практике может сложиться ситуация, когда уставом ООО будет предусмотрена невозможность передачи доли третьему лицу и другие участники ООО от приобретения доли отказались.

В этом случае на основании пункта 3 статьи 93 ГК РФ ООО обязано выплатить участнику ее действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.

В сложившейся ситуации ООО обязано реализовать такую долю третьим лицам в установленные сроки либо уменьшить свой уставный капитал.

В реальной жизни не редки случаи смерти учредителей. В этом случае доли в уставном капитале ООО переходят к наследникам учредителей и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками ООО.

Обязательным условием такого перехода является либо согласие других участников ООО (если такое согласие на основании устава ООО требуется), либо отсутствие в уставе ООО условий о том, что переход доли к наследникам и правопреемникам требует обязательного согласия других участников ООО.

Согласно пункту 5 статьи 93 ГК РФ в случае отказа на переход доли ООО обязано выплатить наследникам (правопреемникам) участника действительную стоимость их доли или выдать им в натуре имущество на такую стоимость в порядке определяемом уставом ООО и действующим законодательством. Следует помнить, что доля участника ООО может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

Права умершего участника до принятия наследства осуществляются, а — обязанности исполняются указанным в завещании лицом, а при его отсутствии — управляющим, назначенным нотариусом.

Необходимо отметить, что наследование регламентируется Основами Гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденными ВС СССР 31 мая 1991 г. ? 2211-I, Гражданским кодексом РСФСР, утвержденным Законом РСФСР от 11 июня 1964 г. (введен в действие с 1 октября 1964 г.) и бывает двух видов:

  • по закону — на основании родственных связей;
  • по завещанию — на основании завещания.

Конкретных правовых норм, касающихся наследования доли, акций в уставном капитале вышеперечисленные нормативные правовые акты не предусматривают, поэтому специальные правовые нормы о наследовании содержатся в нормативных правовых актах, регламентирующих отдельные организационно-правовые формы (например, Закон об ООО).

Важным практическим моментом является тот факт, что с 1 марта 2002 г. вступает в силу часть третья ГК РФ раздел 5 'Наследственное право'*.

Новый порядок правового регулирования наследственных отношений существенно отличается от действующего сейчас.

Так, например, согласно статье 1176 ГК РФ отдельно выделено и урегулировано наследование таких видов имущества, как доля в хозяйственном обществе или акции акционерного общества.

Кроме того, участник ООО вправе в любое время самостоятельно выйти из общества независимо от согласия других его участников. При этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительными документами ООО.

Изменение в составе учредителей может произойти в случае увеличения уставного капитала ООО за счет вклада третьего лица на основании пункта 2 статьи 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г.

? 14-ФЗ 'Об обществах с ограниченной ответственностью' — далее Закон об ООО.

Решение об увеличении уставного капитала за счет вкладов третьих лиц принимается общим собранием единогласно на основании заявления одного или нескольких участников ООО о дополнительном вкладе либо заявления третьего лица о принятии в общество и внесении вклада.

В заявлении указывается:

  1. размер и состав вклада, порядок и срок его внесения;
  2. размер предполагаемой доли в уставном капитале и др.

Одновременно принимается решения о внесении соответствующих изменений в учредительные документы ООО, причем данные изменения подлежат обязательной государственной регистрации.

Необходимо отметить, что на основании пункта 2 статьи19 Закона об ООО, документы для государственной регистрации, предусмотренных настоящим пунктом изменений в учредительных документах общества, а также документы, подтверждающие внесение дополнительных вкладов участниками общества и вкладов третьими лицами в полном размере, должны быть представлены органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня внесения в полном размере дополнительных вкладов всеми участниками общества и вкладов третьими лицами, подавшими заявления, но не позднее шести месяцев со дня принятия предусмотренных настоящим пунктом решений общего собрания участников общества. Указанные изменения в учредительных документах приобретают силу для участников общества и третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

На основании пункта 6 статьи 19 Закона об ООО уступка доли в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества. Несоблюдение формы сделки по уступке доли в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом или уставом общества, влечет ее недействительность.

Кроме того, общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.

На основании пункта 6 статьи 21 Закона об ООО к приобретателю доли в уставном капитале ООО переходят все права и обязанности участника ООО, возникшие до уступки указанной доли. Участник общества, уступивший свою долю в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли, солидарно с ее приобретателем.

На практике не редки случаи, когда по требованию кредиторов на основании решения суда на долю какого-либо из учредителей ООО может быть наложено взыскание.

Это взыскание на основании части 1 статьи 25 Закона об ООО накладывается только в случае, если иного имущества должника не достаточно. Это подтверждается также и пунктом 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г.

? 90/14 'О некоторых вопросах применения Федерального закона 'Об обществах с ограниченной ответственностью':

':обращение взыскания на долю участника в уставном капитале общества по его долгам кредиторам может производиться по решению суда лишь при недостаточности (отсутствии) у данного участника другого имущества для покрытия долгов'.

В реальности на основании пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г.

? 90/14 'О некоторых вопросах применения Федерального закона 'Об обществах с ограниченной ответственностью' возможно заявление участников общества об исключении из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет.

При этом при решении вопроса о том, является ли допущенное участником общества нарушение грубым, необходимо, в частности, принимать во внимание степень его вины, наступление (возможность наступления) негативных для общества последствий.

  1. На практике встречается и такой способ изменения учредителей ООО как выкуп доли самим ООО.
  2. Выкуп доли возможен в следующих случаях:

1) когда согласно уставу ООО уступка доли участника другим участникам или третьим лицам допускается лишь с согласия других участников, однако такого согласия не получено;

  • 2) если уставом ООО запрещено отчуждение доли третьим лицам, а участники ООО отказываются от приобретения ее у участника, намеренного произвести отчуждение доли;
  • 3) неполной уплаты участником своего вклада в уставный капитал ООО в предусмотренный при учреждении ООО срок. Участнику в этом случае выплачивается действительная стоимость части доли пропорционально части внесенного им вклада;
  • 4) при выходе участника из ООО;
  • 5) при исключении участника из ООО по законному требованию других учредителей;
  • 6) при отказе участников ООО дать согласие на переход доли участника к его наследникам или правопреемникам реорганизованного (ликвидированного) юридического лица — участника общества.
  • В иных случаях в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона об ООО общество не вправе приобретать доли в своем уставном капитале и совершенные в таких случаях сделки купли-продажи являются ничтожными (статья 168 ГК РФ).

ЭУП

В рамках настоящей темы рассмотрены теоретические вопросы долевых ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке – акций; проанализированы их отличительные черты от долговых ценных бумаг; показаны различия между обыкновенными и привилегированными акциями. Целью изучения настоящей темы является формирование у студента представления о природе акций и их роли в экономическом обороте страны. Задачей изучения настоящей темы является подготовка студентов к детальному рассмотрению отдельных ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом рынке, рассматриваемых в рамках тем 8 – 10, а также характеристики акций с точки зрения фундаментального анализа (тема 17).

7.1. Понятие и признаки акции. Характеристика акции как ценной бумаги

Акция представляет собой эмиссионную ценную бумагу, которая закрепляет права акционера:

  • на получение части прибыли акционерного общества, выпустившего эту ценную бумагу;
  • на участие в управлении этим обществом;
  • на получение части стоимости имущества, остающегося после ликвидации акционерного общества.
Читайте также:  Как вернуть автомобиль: у моего мужа имеется автомобиль юридически оформлен на него

Акции выпускаются структурами, созданными в форме акционерного общества (АО) и свидетельствуют о вкладе акционеров в его уставный капитал. Эмиссия акций осуществляется при:

  • учреждении АО и размещении этих ценных бумаг среди учредителей, которыми могут выступать юридические и физические лица, принявшие решение об образовании юридического лица, в том числе в ходе приватизации и акционирования государственных и муниципальных предприятий;
  • увеличении существующего размера уставного капитала в ходе дополнительных выпусков акций.

Оплата акций при учреждении АО и при дополнительной эмиссии представлена в табл.1

Табл.1. Оплата акций акционерного общества

При учреждении При дополнительной эмиссии
Распределяемые среди учредителей акции должны быть оплачены в течение года с момента государственной регистрации АО. Не менее 50% акций должны быть оплачены в течение 3 мес. с момента государственной регистрации АО. Акции могут оплачиваться по цене, превышающей «номинальную стоимость». Акции размещаются при условии их полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций, последняя не предоставляет право голоса даже учредителю общества. Этим положением, внесенным в ФЗ № 120-ФЗ от 07.08.2001 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах», защищаются в первую очередь финансовые интересы АО: запрет не позволяет недобросовестным учредителям участвовать в управлении обществом.

Если акции не оплачены в течение установленных сроков, право собственности на акции переходит к АО.

Общество может реализовать эти ценные бумаги по цене, не ниже номинальной, не позднее года с момента их приобретения.

Акция, согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» — эмиссионная ценная бумага, она должна отвечать в совокупности требованиям, предъявляемым к любой эмиссионной ценной бумаге.

Эмиссионные свойства акций задаются АО – эмитентом этих ценных бумаг и государством в лице органов, регулирующих организацию и функционирование фондового рынка в стране. Это и наличие определенных учредительных документов АО, и обозначение условий выпуска ценных бумаг, а также наличие соответствующего нормативного законодательства.

Эмиссионные качества акции:

  • фирменное наименование АО, выпустившее акцию, и его местонахождение;
  • наименование ценной бумаги – «акция»;
  • порядковый номер акции;
  • вид акции (обыкновенная или привилегированная);
  • номинальная стоимость акции;
  • количество выпускаемых акций;
  • ставка дивиденда и срок выплаты дивиденда для привилегированных акций;
  • соответствующие подписи, печать и дата выпуска акции отражаются в ее обязательных реквизитах. Перечисленные реквизиты относятся в первую очередь к акциям, имеющим материализованную форму, то есть выпущены в документарном, бланковом виде.

К эмиссионным свойствам акции следует отнести ее цену при первичном размещении – эмиссионную цену продажи акции на первичном рынке. Эта цена может не совпадать с номинальной стоимостью акции, указанной на бланке ценной бумаги (если акция выпущена в форме документа).

Номинальная стоимость акции выступает ориентиром для определения:

  • размера дивиденда;
  • ликвидационной стоимости (пропорционально количеству и номиналу акций осуществляется расчет доли, причитающейся акционерам общества в случае его ликвидации);
  • эмиссионной и рыночной цены акций АО.

Превышение эмиссионной стоимости акций под ее номиналом есть величина эмиссионного дохода.

Условность номинальной стоимости акции подтверждается, в частности, тем, что в новой редакции Федерального Закона № 208 ФЗ от 26.12.

95 «Об акционерных обществах», с 2001 года акции, размещаемые среди учредителей, могут оплачиваться по цене, превышающей номинальную стоимость (ранее Закон предусматривал оплату акций при учреждении АО только по номиналу).

Заметим, что в ряде стран допускается эмиссия долевых ценных бумаг без указания номинальной стоимости, особенно показательны в этом отношении США, где выпуск акций без обозначения на них номинала преобладает.

Номинальная стоимость акций условна и это наглядно проявляется при их купле-продаже, когда потенциальных инвесторов интересует не цена, указанная на бланке ценной бумаги (ее номинал), а курсовая (рыночная) стоимость акции, то есть цена на вторичном рынке.

Покупатель оценивает акцию на вторичном рынке прежде всего с позиций получения дохода (предположим, что приобретение контрольного пакета акций инвестором не рассматривается), поэтому к данной оценке привлекается ряд составляющих, не имеющих прямого отношения к номиналу.

Это, в первую очередь, соотношение между спросом и предложением, которое и формирует курс акций акционерного общества, оказывая на него непосредственное влияние.

Поэтому чем активнее вторичный рынок акций, тем значение номинала, выражающего начальный капитал АО, становится все менее и менее значимо для участников фондового рынка.

Цена акций общества может различаться в зависимости от того, сконцентрированы они в контрольном пакете или находятся в распыленном состоянии.

Сконцентрированные в контрольном пакете акции приобретают новое качество – они предоставляют возможность собственнику этого пакета распоряжаться капиталом АО (в отличие от акций, находящихся в распыленном виде).

Отсюда и цена на акции, обладающие разными качественными характеристиками, будет различной.

Следует сказать и о цене на обыкновенные акции, по которым не устанавливается фиксированный дивиденд. Такие акции обращаются на вторичном рынке по ценам, называемым «грязными», которые включают предполагаемые в будущем дивиденды. И с того момента, как акции становятся «экс-дивидендными», это приводит к снижению цен на акции на величину выплаченного дивиденда.

Основные характеристики акций приведены в табл. 2.

Табл.2. Характеристика свойств акции

№№ п/п Характеристика свойства акции
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  1. Титул собственности
  2. Ограниченная ответственность
  3. Срок обращения
  4. Неделимость
  5. Сплит и консолидация
Владелец акции – долевой ценной бумаги – является совладельцем АО с вытекающими соответственно этому последствиями. Акционер не отвечает по обязательствам АО, он несет убытки в случае хозяйственных неудач АО в пределах номинальной стоимости принадлежащих ему акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут ответственность в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Акция – негасимая ценная бумага и права владельца акции сохраняются все время существования АО. Если на одну акцию приходится несколько владельцев, то они выступают как одно лицо и владельцы могут осуществлять права, связанные с владением акцией либо через одного из них, либо через полномочного представителя. Чисто косметические действия АО, не изменяющие величину уставного капитала. При сплите происходит по решению общего собрания акционеров замена акций на их большее число с меньшим номиналом. Консолидация проводится по решению общего собрания акционеров и направлена на уменьшение числа акций и увеличения номинальной стоимости консолидированной акции.

В области рынка ценных бумаг разработаны и широко применяются в АО чисто косметические действия, искусственно регулирующие курсовую цену акций, в первую очередь, сплит, консолидация, выкуп размещенных акций акционерным обществом.

Сплит (или тоже самое – расщепление) проводится в АО с целью увеличения количества акций в обращении без изменения величины уставного капитала.

Успешно функционирующие компании, стараясь не допустить слишком высокой цены своих акций, для поддержания ликвидности рынка этих ценных бумаг, производят дробление акций, чтобы увеличить количество сделок с ними.

Поскольку довольно высокая цена акций, объективно ограничивая спрос на них со стороны инвесторов, тем самым оказывает негативное влияние на стоимость корпорации, АО дроблением снижает цену акций пропорционально увеличению количества акций.

Консолидация

О «потерявшемся» акционере замолвите слово

С теми из коллег, кто устал обсуждать «коронавирусные» законы, я хотел бы поделиться нетривиальной дилеммой о судьбе «потерявшихся» акционеров (в зарубежных правопорядках – lost securityholders, untraceable shareholders), подобраться к решению которой мы в команде PB Legal стараемся в ходе интересной законодательной дискуссии.

Мы участвуем в работе экспертной группы по направлению, связанному с реформированием ряда ключевых сфер российского законодательства, в том числе корпоративного законодательства. Работа проводится под эгидой Министерства экономического развития РФ.

Недавно на рассмотрение группы поступил законопроект, посвященный проблеме «потерявшихся» акционеров – тех самых счастливых обладателей корпоративной собственности из 90-х и не только, в отношении которых у общества или регистратора отсутствуют сведения об их точном месте нахождения.

Наличие таких миноритариев порождает целый комплекс проблем для акционерных обществ в части, например, отражения невыплаченных таким акционерам дивидендов в отчетности, необходимости направлять указанным акционерам заказные письма с уведомлением о проведении общего собрания, осуществлять перевод дивидендов и т.д. Нужно ли это делать, если все указанные направления и переводы останутся без ответа и в конце концов вернутся тому же акционерному обществу? Вряд ли несение бремени этих расходов акционерным обществом стоит признать справедливым.

По многим вопросам среди участников группы разгорелась дискуссия, и до сих пор не сложился консенсус относительно того, каким должен быть политико-правовой выбор законодателя. Именно по этой причине было бы интересно услышать мнение юридического сообщества.

Мы выскажем пока предварительную точку зрения, которая сформировалась у нас в PB Legal, по итогам дискуссии по ключевым вопросам законопроекта:

  1. Основание признания акционера «потерявшимся». Насколько простым или сложным должен быть юридический состав?
Читайте также:  Восстановление сроков обжалования.

В соответствии с законопроектом для признания акционера «потерявшимся» достаточно, чтобы два последних перевода дивидендов или два последних почтовых отправления вернулись от акционера обратно.

На наш взгляд, по указанному основанию слишком высок риск попадания в категорию «потерявшихся» тех акционеров, которые являются действующими участниками общества, в связи с чем мы рассматриваем варианты по усложнению данного основания.

В качестве одного из таких вариантов в рабочей группе предлагается установить определенный период времени, в течение которого направленные денежные переводы или почтовые отправления возвращаются обратно, например, два года.

Могут быть предложены и иные идеи, которые   усложняют предлагаемое основание приобретения акционером статуса «потерявшегося» с целью предотвратить возможные злоупотребления, прежде всего, со стороны руководства акционерного общества.

  1. Существуют ли проблемы «потерявшихся» участников общества с ограниченной ответственностью? Можно ли говорить о «потерявшихся» акционерах тогда, когда сведения о них отсутствуют у депозитария, у которого такие акционеры хранят свои акции?

Указанные вопросы поднимались участниками группы, в связи с чем интересно, сталкивался ли кто-либо из читателей с такими проблемами на практике. Если да, насколько они распространены?

На наш взгляд, в силу того, что закон ограничивает количество участников в ООО, применительно к данной организационно-правовой форме проблема «потерявшихся» участников, очевидно, стоит менее остро, чем применительно к публичному акционерному обществу с тысячами акционеров. Вопрос о том, насколько ее целесообразно решать такими же методами, как проблему «потерявшихся» акционеров, является дискуссионным.

Относительно ситуации отсутствия сведений об акционере у депозитария, когда акционер заключил с ним договор об учете своих акций (договор о счете депо), мы считаем, что указанная проблема вряд ли должна регулироваться новым законопроектом.

В силу наличия заключенного с депозитарием договора ее можно решить, опираясь на общие принципы обязательственного права, включая нормы о просрочке кредитора, о праве на отказ договора и т.д., которые сами по себе гораздо богаче предлагаемых специальных положений о «потерявшихся» акционерах.

Мы не видим здесь дефицита нормативного регулирования, который должен быть устранен посредством принятия нового законопроекта.

  1. Какие могут быть предусмотрены гарантии для акционеров от возможных злоупотреблений?

Вопрос-ответ

Каков порядок выхода акционера из ЗАО в случае, если продаваемые им акции не востребованы другими акционерами данного общества и отсутствуют третьи лица, желающие приобрести эти акции по цене не ниже цены, предложенной акционерам ЗАО. Является ли единственным вариантом выхода из ЗАО в таком случае дарение акций обществу?

Порядок реализации преимущественного права приобретения акций ЗАО определен статьей 73 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 года «О хозяйственных обществах» (далее – Закон).

Акционеры закрытого акционерного общества имеют преимущественное право покупки акций, продаваемых другими акционерами этого общества.

Если в результате реализации акционерами преимущественного права акции не могут быть приобретены в предложенном количестве, общество вправе само приобрести невостребованные акционерами акции по согласованной с их владельцем цене и (или) предложить приобрести эти акции третьему лицу (далее – третье лицо, определенное обществом) по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества.

Если предложенные к реализации акции не могут быть приобретены акционерами, и (или) обществом, и (или) третьим лицом, определенным обществом, в полном объеме, с акционером может быть достигнуто соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций. Оставшиеся после частичной продажи акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества.

В случае если со стороны акционеров и общества в срок, установленный уставом общества, не получено согласие на приобретение акций, продаваемых другим акционером закрытого акционерного общества, либо получен отказ от их приобретения, либо если соглашение о частичной продаже предложенных к реализации акций не достигнуто, эти акции могут быть проданы акционером любому третьему лицу по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества.

Исходя из положений части шестой статьи 73 Закона порядок реализации акционерами закрытого акционерного общества своего преимущественного права также должен быть определен в уставе этого закрытого акционерного общества.

При этом, согласно части седьмой статьи 73 Закона, уставом закрытого акционерного общества может быть определен отличный от установленного частями первой – пятой данной статьи Закона порядок реализации преимущественного права покупки акций закрытого акционерного общества, за исключением правил об очередности их приобретения и требования о приобретении акций третьими лицами по цене не ниже цены, предложенной акционерам закрытого акционерного общества.

Согласно части четвертой подпункта 1.51 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г.

 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» дарение акций юридических лиц Республики Беларусь может осуществляться только Республике Беларусь (ее административно-территориальным единицам) либо лицам, являющимся по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом.

Смена учредителя в зао Смена учредителей в зао налоговая процесс смены учредителей зао

  • Для смены учредителя в ЗАО, нужно заключить договор между прежним участником (акционером) и новым участником об отчуждении акций и внести соответствующие изменения в реестр акционеров. 
  • Каждый участник (акционер) ЗАО владеет акциями ЗАО и замена участника означает, что акции от одного владельца (прежнего участника ЗАО) переходят к новому владельцу и он при этом становится акционером (участником ЗАО). 
  • Передача акций может быть совершена посредством сделки купли-продажи этих акций, а также и уступкой акций иным способом — например, дарением, меной. 

Если обе стороны сделки — коммерческие организации, то дарение между ними ограничено законом: “Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда… в отношениях между коммерческими организациями” (ст. 575 ГК РФ). 

Такая сделка должна быть оформлена договором в простой письменной форме (нотариального удостоверения закон не требует), цена акций (при ее купле-продаже) устанавливается по соглашению между продавцом акций и их покупателем.

При этом, в отличие от ООО, для акционерных обществ не требуется внесения каких-либо изменений в учредительные документы (т.е. устав).

Кроме одного случая — когда АО имеет единственного акционера, поскольку такие сведения должны содержаться в уставе и их изменение влечет изменение устава и, следовательно, и регистрацию таких изменений в регистрирующем органе: 

“Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом должны содержаться в уставе” (п.6 ст.98 ГК РФ). В АО нужно просто внести соответствующие изменения в реестр акционеров, — эти изменения вносятся на основании заключенного договора. 

Заключение письменного договора по передаче акций необходимо, поскольку он является правоустанавливающим документом для нового собственника акций и требуется для внесения записи о новом собственнике акций в реестр акционеров.

Если акции имеют документарную форму, то заключение договора сопровождается и передачей соответствующего сертификата. Однако наиболее часто (а в ЗАО, как правило) акции имеют бездокументарную форму. 

При сделке по передаче акций следует иметь в виду: 

  1. Акции должны быть полностью оплачены и отчет об их выпуске зарегистрирован, иначе сделки с ними запрещены законом: “Совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается” (п.2 ст.5 Закона “О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг”), — см. Оплата акций и иных ценных бумаг.“Сделка купли — продажи акций, совершенная до регистрации в установленном порядке решения об их выпуске (эмиссии), недействительна” (п.1 Обзора практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций). 
  2. Акционеры ЗАО пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого ЗАО и в случае нарушения они вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя (ст.7 закона “Об АО”)
  3. Для крупной организации и большого пакета акций может потребоваться согласие (или просто уведомление) антимонопольного органа.
  4. Если продавцом доли является юридическое лицо, то может потребоваться решение его общего собрания (или совета директоров) с разрешением на отчуждение доли — для сделок, признаваемых крупными и сделок, в которой имеется заинтересованность. То же верно и в отношении покупателя. 
  5. Если ЗАО является малым предприятием, а покупатель акций — юридическое лицо, не являющееся малым предприятием, то при переходе к нему пакета акций более 25% — ЗАО теряет статус малого предприятия.
  6. Новый акционер обязан сообщить о совершенной сделке в налоговый орган, т.к. налогоплательщики обязаны письменно сообщать в налоговый орган по месту учета обо всех случаях участия в российских и иностранных организациях, т.е. при приобретении любого количества акций (долей) другой организации — в срок не позднее 1 месяца со дня начала такого участия (п.2 ст.23 НК РФ).

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *