Умер наследник не вступивший в права наследства

Отвечая на вопрос о том, можно ли не вступать в наследство и не оформлять его открытие, многие юристы с солидной практикой отмечают — что значительное число семейных судебных тяжб возникают из-за того, что вступающие в наследство лица или отказывающиеся от этого права, по незнанию пускают дело на самотек, не разбираясь в сути.

Обязательно ли вступать в наследство?

Все спорные вопросы наследственных дел будут разрешаться в Российской Федерации на основании трех основополагающих, кодифицированных актов:

Умер наследник не вступивший в права наследства

  • Так как наследование, будь то по закону или через посредство завещания, представляет собой гражданско-правовую сделку одностороннего характера, ГК говорит о праве выступающего в качестве преемника, получить наследственную массу имущества или долю в нем, как это может быть сказано в документе наследодателя.
  • Если возникают сомнения относительно преемственности, а именно — можно ли не вступать в наследство, законодательство подчеркивает, что обязанности принимать на себя данный статус у гражданина нет.
  • Несмотря на уведомительный характер процедуры и отсутствие законодательной необходимости письменно удостоверить свое намерение отказаться от имущества, во многих случаях бездействие потенциального наследника может затем трактоваться не в его пользу — идет ли речь о его намерении вступить или отказаться от наследства.

Необходимо остановиться на нескольких, установленных законом исключениях, при которых лицо, признаваемое наследником, не обладает правом отказаться от имущества, а именно:

  1. в случае когда наследство делится по закону и получателю причитается обязательная доля;
  2. если указанный наследник по завещанию — единственный;
  3. когда у лица, есть ребенок/дети, не достигшие 18 лет;
  4. опекающий орган или лицо выступает от имени несовершеннолетнего наследника.

В этих случаях, при открытии дела о наследственной массе нотариальный орган обязан уведомить, а лицо-наследник принять положенную ему/ей долю наследства.

Умер наследник не вступивший в права наследства

Сделать это возможно как, безусловно, так и с передачей своей наследственной доли в пользу других лиц.

При этом передавать долевую часть лицу, не являющемуся наследником, закон запрещает. Официальная отказная процедура также происходит через нотариуса. После того как уведомление получено, гражданин, не желающий становиться преемником должен прибыть или передать соответствующему нотариальному органу, открывшему дело о наследстве свое письменное заявление.

Однако если наследственная масса не обременена, то оформить отказ возможно и после истечения срока — это не так критично, как в случаях, если гражданин желает получить свою долю, но пропустил установленный срок.

В этих ситуациях нотариус вполне может оказать запрашивающему, и он будет должен обращаться в суд, чтобы аргументировать право на продление уведомительного периода. Например, если у него имелись обоснованные серьезные обстоятельства, препятствовавшие подаче заявления вовремя.

Закон отводит для официального отказа от преемства 6-ти месячный период, с момента смерти наследодателя.

Что будет, если не вступить?

Ответ на этот, казалось бы, прямой вопрос, тем не менее, требует определенного уточнения. Оно связано как с самим наследством, так и с формой «невступления». Как уже отмечалось, период, отведенный на принятие решения по наследству, устанавливается с даты открытия дела, и длится 6 месяцев.

За полгода гражданин может:

  • стать наследником де-юре, то есть представить документы, подтверждающие такое право, например, через родство, и написать у нотариуса заявление о подтверждении приема причитающейся наследственной доли;
  • вступить в права де-факто — например, если в наследстве находится машина или квартира/дом, то начинает оплачивать ее содержание, налоги, осуществлять уход и т.п. Это, однако, не делает его права «привилегированными», и при наличии других наследников, одного фактического приема имущества будет недостаточно. Судебное решение может это оспорить;
  • написать и заверить у нотариального агента свой отказ от признанной за ним доли наследуемого имущества и полностью снять с себя ответственность за него, либо же передать право наследования другому лицу, которое может принять это наследство;
  • не участвовать в наследственной процедуре и по факту «отмолчаться».

И в указанном последнем случае уже это «решение» гражданина будет толковаться нотариальной конторой как отказ после того, как 6-ти месячный период дела о наследственном имуществе закончится.

Умер наследник не вступивший в права наследства

Если «молчание» было мотивированным, то есть гражданин знал о факте открытия наследства и не собирался получать его, то он лишается доли/долей в пользу других наследников другой очереди. На этом его участие в судьбе имущества прекращается.

По-другому дело может обернуться, если гражданин не успел принять решения в течение срока из-за сложившихся обстоятельств или же не будучи уведомленным о факте смерти наследодателя.

Что будет, если не успели оформить в течение полугода?

В указанной ситуации, если отказное свидетельство не было оформлено, основное правило, закрепленное в Гражданском кодексе, позволяет нотариусу передать права на долю в наследстве остальным бенефициарам. В то же время, если гражданин не собирался отказываться от своей части, но по каким-то обстоятельствам не уложился в отведенный по закону период, такое решение будет ущемлением его права.

Умер наследник не вступивший в права наследстваОтстоять свои права, при наличии подтвержденных сведений, гражданин может через судебную инстанцию.

Ему необходимо показать, что он действительно не знал или не получал сведений об открытом, в том числе и на его имя наследстве, или же у него не было реальной возможности вовремя принять участие в разделе наследственной массы. Подтвержденные таким образом перед судом обстоятельства, обяжут нотариуса и иных наследников к пересмотру имущественных долей.

Это, например, касается недвижимости, даже если она уже была оформлена в собственность другим бенефициаром. Но также может быть и обратная ситуация, которая возникает, если наследственное имущество обременено какими-либо «токсичными» обстоятельствами. Не будем забывать, что наследование является не только правообразующей процедурой.

Оно также налагает на получающих его лиц обязанности по добросовестному уходу и заботе об этом имуществе. Оно передается в полной мере. То есть, нельзя получить наследственное право частично, отказавшись при этом от обязательств, связанных с вещью или недвижимостью, независимо от того — приватизированное или неприватизированное было жилье.

[expert_bq id=2408]Неоформленный отказ для судебной инстанции, например, в делах о неоплаченных кредитах или долгах, может обернуться реальной неприятностью, так как суд будет вправе посчитать потенциального преемника— наследником доли или всей массы и обязать к выплате долгового обещания.[/expert_bq]

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам: Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Кому переходит имущество умершего, если наследники отказались от своих прав?

Умер наследник не вступивший в права наследства

При этом возможен следующий исход дела. Когда, воспользовавшись своим правом, от доли в наследуемом имуществе отказывается один из наследников, вне зависимости от того, по закону или по завещанию, предоставленная ему часть в равной пропорции распределяется между остальными причастными к наследству гражданами, в порядке, предусмотренному их очередностью.

  1. Однако не будем забывать, об указанном ранее праве гражданина отказаться в чью-то пользу — в этом случае, его часть наследуемой массы перераспределяться не будет, но полностью перейдет указанному им лицу.
  2. Например, после смерти наследодателя, один из двух его сыновей отказывается от своей доли в пользу собственного ребенка, то есть внука наследодателя — тогда второй сын и его семья, как наследники будут не вправе претендовать на долю брата.
  3. Наконец, существуют и такие случаи, когда от наследуемого имущества отказались все потенциальные преемники или же, что бывает часто, по окончании срока наследственного дела, никто из них не объявился.

При таких обстоятельствах нотариальная контора-распорядитель объявляет данное имущество выморочным. Признание выморочным означает, что права владения имуществом переходят в собственность территориального или муниципального органа государства, отвечающего за имущественные отношения.

Данное решение, также может оспариваться в судебной инстанции, если наследник не оформил официальный отказ, но, как посчитал нотариус «промолчал» или вовремя не уведомил его о вступлении в наследственное право.

Таким образом, российское законодательство дает на поставленный нами вопрос утвердительный ответ. Действительно, обязанности официально выражать свой отказ от участия в наследственной массе нет, и в некоторых случаях «молчания» будет достаточно, для отклонения наследства.

Однако при определенных обстоятельствах оно может обернуться для гражданина и неприятными последствиями, включая, в том числе, судебные разбирательства.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52

Наследство. Фактическое принятие наследства. Случаи. Условия. Спорные моменты

Оформление наследства — это ответственный процесс, но зачастую наследники не могут взять себя в руки чтобы его просто начать. После смерти родного человека им иногда очень сложно не только примириться с фактом своей потери, но и осознать необходимость оформления наследственного имущества.

Законом для того, чтобы начать процесс оформления наследства предоставлен срок 6 месяцев после смерти умершего. Именно в этот срок наследники первой очереди (дети, супруг, родители покойного) должны заявить о своих правах на наследство. Однако иногда в силу различных причин наследники не успевают уложиться в отведённый законом срок.

Поэтому законом введён специальный институт, позволяющие наследникам все-таки унаследовать оставшиеся после умершего имущество и за пределами этого срока. Это так называемое фактическое принятие наследства.

Именно об этом правовом институте, правилах его использования, о ситуациях в которых может возникнуть необходимость его использования и пойдёт речь в настоящей статье.

НЕМНОГО ТЕОРИИ…

Прежде чем приниматься за разбор рассматриваемого правового института, считаю нужно напомнить немного теории, касающейся правил принятия и оформления наследства.

1. Наследство открывается со смертью гражданина.

2. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. Немного уточню. Момент смерти подразумевает не только день смерти но и время.

3. Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

4. Наследование осуществляется как правило либо по завещанию либо по закону. Наследник также может принять наследство одновременно по нескольким или только по одному основанию.

5. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

6. Наследниками по закону являются кровные родственники умершего разделенные на очереди наследования (первой очереди, второй очереди и т.д.)

Читайте также:  Доверенность для постановки на учет автомобиля в гибдд: бланк скачать, какие полномочия дает, как составить, надо ли заверять и другое

7. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (граждане, юридические лица, некоммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления и т.д. и т.п.).

Таковы основные правила принятия наследства установленные законом.

https://www.youtube.com/watch?v=x_NqpAvJgb4

Для демонстрации правил и условий фактического принятия наследства я остановлюсь на самой простейшей ситуации, когда данный юридический институт находит свое применение.

Итак. Умерла Н. У нее остались наследники первой очереди: муж К. (был зарегистрирован с ней в одной квартире на день смерти), дочь Л. (на день смерти была зарегистрирована отдельно в квартире принадлежащей матери), дочь О.

(после смерти матери в течение 6 месяцев оплачивала коммунальные платежи), сын К. (на день смерти был зарегистрирован отдельно от матери в другом населенном пункте).

В силу разных причин ни один из наследников в течение 6 месяцев после смерти умершей к нотариусу не обратился.

  • Кто из этих наследников может претендовать на наследство как наследник фактически принявший наследство?
  • В данном примере, фактически принявшими наследство могут быть признаны:
  • Почему именно они фактически приняли наследство, я и постараюсь объяснить ниже, а также разберу максимально подробно применение понятия «фактическое принятие наследства» и последствия этого.
  • ЧТО ТАКОЕ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА?

Этому понятию посвящен пункт 2 ст. 1153 Гражданского Кодекса Российской Федерации. В частности там указано следующее.

  1. «Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если наследник:
  2. вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
  3. принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;
  4. произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
  5. оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства».
  6. Как видно из приведенной нормы закона наследник который своими действиями показал, что он использует имущество наследодателя, заботится о нем, действует в интересах его сохранения или преумножения считается по закону наследником принявшим наследство.
  7. КАК НАСЛЕДНИК МОЖЕТ ДОКАЗАТЬ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА?
  8. Наследник для того, чтобы доказать нотариусу, что наследство им фактически принято должен представить нотариусу документы это подтверждающие.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Нотариус может принимать во внимание только факты документально подтвержденные. Основывать свои выводы на других доказательствах — например, допросах свидетелей, аудио, или видеозаписях и т.д. он не имеет права.

Действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, должны заключаться в управлении, распоряжении и пользовании наследственным имуществом, поддержании его в надлежащем состоянии. Кроме того эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник относился к наследственному имуществу как к своему собственному.

  • В качестве действий свидетельствующих о фактическом принятии наследства например могут выступать:
  • — вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания);
  • — обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя;
  • — осуществление оплаты коммунальных услуг, налоговых и страховых платежей;
  • Для подтверждения фактического принятия наследства по вышеуказанным основаниям наследником могут быть представлены нотариусу, в частности, справка о регистрации совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога (страховых платежей), о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
  • иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом подтвержденные документально.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Бездействие наследника не может являться фактом принятия наследства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для установления фактического принятия наследства нотариус может принимать только факты установленные документами, прямо подтверждающими совершение наследником действий по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом.

Если наследник не может представить документов подтверждающих фактическое принятие наследства, но у него есть косвенные доказательства подтверждающие этот факт (например, показания свидетелей, аудио или видео записи, переписка в социальных сетях, документы на имущество умершего и т.д. и т.п.) он может обратиться в суд. Суд при наличии достаточных доказательств может установить факт принятия наследства. При наличии спора требование о фактическом принятии наследства рассматривается в порядке искового производства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Действия свидетельствующие о фактическом принятии наследства, могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами.

ВНИМАНИЕ! Действия свидетельствующие о фактическом принятии наследства, должны быть совершены в течение срока для принятия наследства.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

ВНИМАНИЕ! Получение компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства!

ЗАМЕНЯЕТ ЛИ ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ОБРАЩЕНИЕ К НОТАРИУСУ?

Практика показывает, что фактическое принятие наследства очень часто неверно трактуется самими наследниками, в обществе удивительно живуч миф о том, что если наследники фактически приняли наследство, то к нотариусу обращаться не нужно.

Однако это не так! Фактическое принятие наследства является только частным случаем позволяющим за пределами установленного законом срока подать нотариусу заявление о принятии наследства. При этом обстоятельства на которые ссылается наследник обязательно должны быть установлены документально.

В остальных случаях фактическое принятие наследства может быть установлено только судом. При этом нужно понимать, что фактическое принятие наследства не делает наследника собственником. Для этого он должен обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство.

Соответственно и распоряжаться наследственным имуществом наследник фактически принявший наследство не имеет права.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Наследник фактически принявший наследство собственником имущества не является, но при этом он может за пределами срока для принятия наследства заявить свои права на наследственное имущество.

К сожалению своевременно заявить свои права на наследство наследники успевают не всегда, зачастую необоснованно рассчитывая на то, что они являются наследниками фактически принявшими наследство. Это оправдывается далеко не всегда.

ПОЭТОМУ СОБЛЮДАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК ДЛЯ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА КРАЙНЕ ВАЖНО!

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»

Меня часто спрашивают какие «подводные камни» есть в той или иной ситуации. Фактическое принятие наследства относится к одной из наиболее проблемных тем. Постараюсь отразить наиболее часто встречающиеся вопросы и ситуации:

1. Будут ли наследники зарегистрированные совместно с наследодателем платить его долги по кредитам, если заявления о принятии наследства они нотариусу не подавали?

Да! БУДУТ!

В этом случае наследники будут обязаны платить по кредитам. Объясню почему на примере.Возьмем тот же случай который указан вначале статьи:

Умерла Н. У нее остались наследники первой очереди: муж К., дочь Л., дочь О (были зарегистрированы с умершей в одной квартире на день смерти), сын К. (на день смерти был зарегистрирован отдельно от матери в другом населенном пункте). В силу разных причин ни один из наследников в течение 6 месяцев после смерти умершей к нотариусу не обратился.

Наследниками фактически принявшими наследство в данном примере будут муж К., дочь Л., дочь О. Они приняли наследство проживая совместно с наследодателем в одном жилом помещении. Это кредиторы наследодателя легко докажут запросив справку о месте регистрации умершего на день смерти и лицах зарегистрированным вместе с ним.

Тем самым будет считаться, что наследство они приняли, а приняв наследство приняли и все долги умершего. При этом должна отметить приняли они и те долги о которых даже не подозревали.

Даже если наследники заявления о принятии наследства нотариусу не подавали, а квартира где они все вместе проживали (были зарегистрированы) умершему не принадлежит, суд все равно признает, что они наследство фактически приняли и обязаны отдавать долги наследодателя.

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы избежать негативных последствий наследники должны вовремя обратиться к нотариусу с заявлением либо о принятии наследства либо с заявление об отказе от наследства.

ПОМНИТЕ! Вариант «тихо отсидеться и ничего не делать, так как мне ничего не нужно» иногда чреват массой проблем и разных неприятностей.

2. Может ли наследник фактически принявший наследство распорядиться к наследственным имуществом?

Иногда приходится сталкиваться с ситуацией когда пытаются продать имущество которое которое оформлено на имя умершего. Поясню на примере. В квартире живет семья: муж, жена. После смерти мужа к матери прописывается сын, а затем и внук. Сначала умирает муж, потом его жена и наконец их сын.

После смерти никого из них наследство не оформляли. В результате внук после смерти всех родственников захотел продать квартиру где они все совместно проживали. Однако сделать он это не может, так как юридическим собственником квартиры он не является.

Для этого ему сначала необходимо обратиться к нотариусу и оформлять свои права в установленном законом порядке.

3. Может ли наследник принявший наследство в установленный срок, возражать против призвания к наследованию наследника фактически принявшего наследство?

Может!

Фактическое принятие наследства устанавливается нотариусом на основании бесспорных фактов подтвержденных соответствующими документами (например, справкой о регистрации совместно с наследодателем, квитанциями об уплате налогов, документами о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги и т.п.). Если хотя бы один из наследников, вовремя принявший наследство, не согласен с указанными фактами, то он может в судебном порядке их оспорить. И в этом случае последнее слово остается за судом.

Если наследник полагает, что он наследство принял фактически, но не может предъявить необходимых документов, то он может подтвердить это только в судебном порядке. В ходе судебного процесса наследники, вовремя принявшие наследство, могут возражать против установления факта принятия наследства.

4. Могут ли наследники вовремя принявшие наследство, не сообщать о наследнике, фактически принявшем наследство, и оформить все на себя?

Читайте также:  Помогите: десять лет назад я родила дочь и подала на алименты. Под напором ответчика я забрала

Могут!

Я неоднократно обращала внимание на тот факт, что по закону наследник при обращении к нотариусу может не указывать о наличии других претендентов. Никакой ответственности за это нет! Поэтому если наследник обратившийся к нотариусу не сообщил о наследнике фактически принявшем наследство, то нотариус о нем и не будет знать.

ПОМНИТЕ! У нотариуса нет возможности проверить информацию о наследниках! Все сведения собираются нотариусом только со слов тех из них которые вовремя обращаются к нотариусу или из документов представленных самими наследниками!

Наследник вовремя принявший наследство получит свидетельство о праве на наследство на все имущество и может им на законных основаниях распорядиться. В этом случае наследник фактически принявший наследство, может доказать свои права только в судебном порядке.

ПОМНИТЕ! Фактическое принятие наследства не является обязательной 100% процедурой. В каждом конкретном случае оно требует бесспорных доказательств, а зачастую длительных и дорогостоящих судебных процессов.

ПОДВОДЯ ИТОГ…

В заключении сказанному хочется отметить, что фактическое принятие наследства является процедурой, применяемой в исключительных случаях. Обстоятельства для его применения требуются доказывания исходя из каждого конкретного случая отдельно.

Поэтому обращение к нотариусу в установленный срок является крайне важным обстоятельством для подтверждения своих наследственных прав. Его нарушение может полечь для наследников массу финансовых потерь, жизненных сложностей и втянет его в длительные судебные разбирательства.

Потому полагаю, что умышленное нарушение срока для принятия наследства является признаком безответственного и легкомысленного отношения к своим интересам.

При этом хочу отметить что указанные обстоятельства могут быть использованы против наследников в спорах о наследственном имуществе.

ПОМНИТЕ! Нотариус действует в рамках закона и его действия регламентированы множеством приказов, инструкций и рекомендаций, поэтому, иногда вопросы вашего личного удобства или ваша точка зрения, входят в противоречие с возможностями нотариуса и требованиями закона.

  1. Будьте внимательны и осмотрительны при принятии решений, этим вы избавите себя от множества конфликтных и неприятных ситуаций.
  2. ВСЕМ ХОРОШЕГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
  3. Можно ли принять наследство, если СРОК для этого ПРОПУЩЕН, можно почитать — ТУТ!
  4. О правах СУПРУГА при наследовании можно почитать — ТУТ!
  5. КТО и КАК ищет ИМУЩЕСТВО умершего, можно почитать — ТУТ!
  6. КТО и КАК ищет НАСЛЕДНИКОВ, можно почитать ТУТ — НАЖМИТЕ

Взято из открытых источниковВзято из открытых источников

Если наследник, указанный в завещании, умер до открытия наследства, кто наследует имущество

У любого человека существует право составить при посредничестве нотариуса завещание. В нем содержатся распоряжения относительно распределения собственного имущества. Оно может достаться не только родственникам, но также и другим людям, компаниям, которые наследодатель сочтет нужным упомянуть. Однако что делать, если умер наследник по завещанию?

Главным образом, ответ на данный вопрос зависит от момента смерти человека. Если человек на которого оформлено завещание умрет раньше завещателя, применяются свои правила передачи собственности.

Когда же претендент на имущество ушел из жизни после подачи документов нотариусу, существует иной механизм наследования соответствующей доли. Поэтому все важные подробности раскроет предлагаемый материал.

Общие принципы завещания на имущество

Любой дееспособный гражданин вправе завещать все нажитое после смерти третьим лицам. Равенство частей при этом может не соблюдаться.

За свою жизнь лицо может написать несколько редакций завещания. При этом юридическую силу будет иметь только последняя из них.

Практически всегда волеизъявление удостоверяет нотариус. Исключение составляют случаи, когда документ пишется в условиях прямой угрозы жизни.

К ним можно отнести:

  • боевые действия;
  • резкое ухудшение здоровья;
  • опасные травмы.

Здесь законодательство допускает обычную письменную форму завещания с обязательной подписью на нем не менее двух свидетелей.

Волеизъявление по имуществу всегда составляется только одним человеком. Если оно оформлено от имени двух лиц (например, от матери и отца), все изложенное по тексту является юридически недействительным.

Подназначение наследника в завещании

Итак, мы вплотную подходим к ситуации, когда наследник по завещанию встречает свою смерть раньше наследодателя.

На этот случай человек может в своем завещании указать лицо, которому достанется соответствующее имущество вследствие смерти основного претендента на собственность. Юридическая терминология данный механизм именует подназначением наследника.

Ст. 1121 ГК РФ позволяет сделать в завещании такие действия и тогда, когда человек умирает после наследодателя, но не успев обратиться к нотариусу. Сказанное касается ситуаций, когда гражданин откажется от наследства или будет объявленным недостойным его.

Как действовать, если наследник умер

Если в завещании указан умерший наследник кому достанется его доля? На практике многие наследодатели не обременяют себя вопросом о правопреемнике, в случае смерти основного кандидата. Да и закон их не обязывает это делать.

Поэтому если соответствующая оговорка в завещании не сделана, вступление в наследство происходит в ином порядке.

Он зависит от того, когда умер человек, обозначенный в письменной воле наследодателя. Рассмотрим несколько вариантов.

Наследник умирает до смерти наследодателя

При таком ходе развития событий, указанное в завещании имущество, переходит к родственникам завещателя в рамках очередности наследования по закону, включая и принятие наследства по праву представления.

Подать документы нотариусу они смогут в общем порядке.

Такова позиция Верховного Суда РФ (определение от 05.07.2011 г. № 84-В11-3). Основной тезис – собственность остается незавещанной. Более того, спорная доля не перераспределяется между остальными приемниками, упомянутыми в завещании.

Наследник умирает после смерти наследодателя, не успев подать документы нотариусу

В данном случае соблюдается механизм наследственной трансмиссии ( п. 1 ст. 1156 ГК РФ). В рамках него доля, описанная в завещании, распределяется между близкими родственниками умершего человека также по схеме наследования по закону.

Перераспределения собственности между родственниками завещателя здесь не осуществляется.

В этой ситуации происходит наследование имущества умершего человека. Соответственно, нотариус открывает два отдельных наследственных дела.

Наследник по завещанию умирает после смерти наследодателя, успев вступить в наследство

Представим себе ситуацию, когда смерть наследника по завещанию наступает после смерти завещателя, но гражданин смог подойти к нотариусу и написать заявление об открытии наследства.

В рамках этого сценария имущество, указанное в завещании, добавляется к собственности умершего человека и по закону распределяется уже между его правопреемниками – прямыми наследниками.

Если в завещании два наследника, один умирает, кто наследует

Опять же все будет зависеть от момента смерти одного из наследников. В случае, когда он скончался до автора завещания, второй наследник получает все причитающееся ему.

Доля же умершего распределяется между родственниками первоначального наследодателя. При этом должна быть соблюдена очередность наследования по закону, предусмотренная ГК РФ.

Права вдовы умершего наследника на наследство

Если указанный в завещании муж умирает после предоставления документов нотариусу, доля вдовы увеличивается на имущество, которое принадлежало бы ему по истечению 6 месяцев.

Кроме этого наследуются активы умершего супруга вместе с его долей в совместной собственности ( ст. 11150 ГК РФ). Наравне со вдовой, на такое имущество вправе претендовать его дети, родители.

Наследовать напрямую, вдова лица, указанного в завещании, не вправе. Обусловлено это тем, что по отношению к инициатору завещания женщина не входит в круг законных наследников.

Однако это не лишает ее право на обязательную долю в наследстве, при условии, что на момент смерти она находилась на иждивении человека, который завещал имущество ее супругу. В практике такие ситуации встречаются редко.

Права детей

Здесь возможно несколько вариантов. Так, если умерший наследник был сыном (дочерью) наследодателя, имущество, указанное в завещании дети оформляют по праву представления вместе с другими законными претендентами.

Повторимся, сказанное касается ситуации со смертью наследника до ухода из жизни наследодателя.

Если гражданин умирает после смерти составителя завещания, но не успев обратиться к нотариусу, дети наследуют прописанную долю в рамках первой очереди наследования по закону. То же самое касается случаев, когда лицу удалось принять наследство.

Права родителей

Поскольку они по отношению к скончавшемуся наследнику являются самыми близкими родственниками, на мать (отца) распространяется все сказанное выше.

В частности в отношении детей, то есть также происходит наследование по закону в рамках первой очереди.

Как правильно поделить

В жизни бывают разные ситуации. Бывает так что изначально не определены доли каждого. Тогда составляется соглашение о разделе наследственного имущества. При подготовке его текста учитывается несколько факторов.

Так, право лица на владение и распоряжение имуществом может зависеть от того, насколько оно принимало участие в его содержании, охране, эксплуатации. Кроме того, при подписании соглашения учитываются и профессиональные интересы.

Например, если человек занимается частным извозом, то понятно, что автомобиль, доставшийся по наследству, будет нужен ему в первую очередь.

Договоренности между приемниками могут предполагать предоставление другим кандидатам взамен, определенной денежной компенсации. Ее размер и график совершения выплат также фиксируются в соглашении между наследниками.

Сроки и документы

  • Если наследник по завещанию умер до даты открытия наследства, родственники наследодателя вправе претендовать на ту часть, которая досталась бы покойному в рамках завещания.
  • Они в течении полугода со дня смерти наследодателя должны обратиться в нотариальную контору по месту его постоянного проживания.
  • Помимо стандартного заявления и свидетельств о смерти наследодателя и наследника понадобятся:
  • завещание;
  • доказательства существования родства с наследодателем;
  • документы по тому имуществу, которое полагалось бы умершему приемнику в силу написанного завещания.

Когда происходит принятие наследства в рамках трансмиссии (покойный наследник не успел прийти к нотариусу), то сроки исчисляются следующим образом.

Если на момент подачи документов половина отведенного времени уже истекла, оно продлевается до 3 месяцев.

При трансмиссии, поскольку ведется два дела, нотариусу подаются 2 комплекта документов. Один из них касается доли, обозначенной в завещании, а второй – собственности самого наследника.

Когда он до своей смерти принял наследство, то обращаться следует к нотариусу по месту жительства уже умершего гражданина. На это также отводится полгода. В исключительных случаях данный срок может быть продлен в силу судебного решения.

Читайте также:  Признание недействительным брачного договора в суде, основания и порядок процедуры

Нестандартные ситуации

Некоторые объекты наследуются в отдельном порядке. Это касается корпоративных прав, иных типов собственности.

Соответственно, законодательство прописывает некие исключения из правил. Разберемся с этим более подробно.

Наследование бизнеса, доли в ООО

Оно происходит путем включения наследника(ов) в состав участников конкретной компании.

Однако другие учредители могут не согласиться принимать в свои ряды новых членов. В качестве альтернативы правопреемникам выплачивается стоимость вклада умершего участника.

Для этого следует изучить учредительные документы, бухгалтерскую, иную отчетность. А также может понадобиться независимая экспертиза, призванная установить действительную стоимость вклада на момент оформления наследства.

Обязательная доля

Если есть завещание, то предполагается наличие обязательной доли в наследстве. На нее могут претендовать нетрудоспособные родственники, иждивенцы автора завещания.

В ситуации, когда один из наследников умирает до открытия наследственного дела, причитающееся ему имущество не участвует в определении обязательной доли.

Выморочное имущество

Под ним понимается та собственность, которая перешла муниципалитету.

Статус вымороченного имущество приобретает в случае, если вообще нет наследников или все они отказались от оформления своих прав. Тогда квартира, дом, иные активы переходят на баланс администрации соответствующего населенного пункта.

Когда приемник упустил время для вступления в наследство по недвижимости, рекомендуется заказать предварительно выписку из Росреестра по имуществу. Вполне возможно, что оно уже находится в ведении города или поселка.

Типичные вопросы по теме

У многих сограждан вступление в наследство вызывает некоторые трудности. Поэтому ниже мы собрали ответы на наиболее актуальные вопросы, относящиеся к теме данной статьи.

У меня умерла мать, которая была вписана в завещание еще живой бабушки. Могу ли я сейчас вступить в наследство

В вашем случае вы будете одной из наследниц доли мамы, прописанной в завещании. Однако все необходимые действия следует начинать после смерти бабушки.

Что же касается личного имущества мамы, заняться его оформлением можно уже сейчас.

Как проверить, составлено ли родственником завещание

Многие люди сегодня не посвящают окружение в свои планы относительно собственности. Поэтому существование завещания может стать неожиданностью.

Чтобы убедиться в наличии документа после смерти родственника, достаточно сделать запрос в нотариальную палату того региона, где был зарегистрирован умерший человек. А также существует Реестр наследственных дел, в котором содержиться необходимые сведенья.

Туда поступает информация обо всех действиях, совершаемых нотариусами (включая и удостоверение завещаний).

Заключение: что нужно запомнить, если умер наследник по завещанию

В рамках данной статьи мы обрисовали основные механизмы наследования в том случае, когда лицо, обозначенное в завещании, умирает. Самый простой выход из положения – это указание в письменном волеизъявлении следующего кандидата на имущество.

Если же этого не происходит, в действие вступает следующий алгоритм:

  1. В случае, когда наследник умер перед завещателем, его доля, упомянутая в завещании, распределяется между родственниками наследодателя после его смерти в пределах законной очередности.
  2. Если наследник умирает после открытия наследства, но не успев его принять, прописанная в завещании часть имущества переходит к родственникам. Принадлежащая ему собственность оформляется по общим правилам его преемниками.
  3. Когда покойный гражданин принял и начал оформлять наследство по завещанию, такое имущество переходит к его правопреемникам вместе с другой принадлежащей ему собственностью.

Следует обратить внимание на то, что в описанных ситуациях доли других наследников в связи со смертью гражданина, указанного в завещании, не увеличиваются. Так говорят законодательство и судебная практика.

Олег Владимирович Росляков, источник naslednik.info.

Обязательно поделитесь с друзьями!

Правила наследования: кто станет наследником после смерти бабушки?

автор ответа,

Вопрос

После смерти наследодателя, матери, умершей, в январе 2018 года, в наследственные права вступили: сын и внук, который является сыном умершего в 2003 году второго сына наследодателя. При этом наследственная квартира приватизирована в 2005 году, после смерти второго сына, который так же, как и внук-«наследник», был прописан и проживал по другому адресу.

Мог ли в данной ситуации внук являться наследником после смерти бабушки? 

Ответ

В исследуемой ситуации внук, который является сыном умершего в 2003 году второго сына наследодателя, является наследником умершей бабушки по праву представления, независимо от того, находился ли он на иждивении бабушки или нет. При этом внук не может быть наследником только в случае, если его умерший отец (второй сын) был лишен наследодателем наследства, а также если умерший отец был признан недостойным наследником.

Обоснование

При наследовании по закону возможность принять наследство предоставляется в определенном порядке (п. 1 ст. 1141 ГК РФ). В первую очередь — супругу, детям и родителям наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК РФ).

Право представления также относится к наследованию первой очереди. Право представления распространяется на следующих родственников наследодателя (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК РФ):

  • — внуков и их потомков;
  • — детей полнородных и неполнородных братьев и сестер (то есть племянников и племянниц);
  • — двоюродных братьев и сестер.
  • Другими словами, за умерших родителей наследуют их вышеуказанные потомки при условии, что их родители сами были бы призваны к наследству, если бы остались в живых.

Наследовать по праву представления не могут потомки наследника, лишенного наследодателем наследства, а также потомки лица, признанного недостойным наследником (п. п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ).

Право представления следует отличать от обязательной доли по наследству. Право на обязательную долю имеют несовершеннолетние дети умершего гражданина, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг.

Это право имеют не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети. Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст.

1149 ГК РФ).

Кроме того, это право есть у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Это две категории иждивенцев. Первая — наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом не имеет значения, проживали они совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая — иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Они имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если часть завещанного и незавещанного имущества, причитающаяся им, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону (п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Таким образом, в исследуемой ситуации внук, который является сыном, умершего в 2003 году второго сына наследодателя является наследником умершей бабушки по праву представления, независимо от того, находился ли он на иждивении бабушки или нет.

На вопрос отвечала: С.А. Токмина,консультант ИПЦ «Консультант+Аскон»

Что будет, если не сказать нотариусу о других наследниках и забрать все наследство себе

«Хочешь рассорить родню — оставь им наследство». Чем больше сталкиваешься с наследственными делами, тем чаще убеждаешься в истинности этих слов.

Порой открытие наследства сопровождается весьма жесткой игрой «на выбывание»: ведь чем меньше наследников, тем больше достанется. Поэтому далеко не многие заинтересованы помогать своим «конкурентам», сообщая о них нотариусу.

Хитрость проста: даже когда наследник имеет все законные основания получить наследство, он все равно останется ни с чем, если не успеет принять его в течение 6-ти месяцев со дня открытия. Восстановить этот срок очень сложно: нужно привести весьма уважительные причины, из-за которых он был пропущен.

А что, если не сказать нотариусу о других наследниках? В таком случае вырисовывается весьма заманчивая перспектива: забрать себе все наследство в обход остальных родственников.

По закону нотариус, открывший наследственное дело, обязан известить всех наследников — обратите внимание — о месте жительства или работы, которых ему известно.

А откуда он может узнать такую информацию, если никто не обязывает его проводить розыск наследников? Конечно, прежде всего, от тех наследников, которые уже обратились к нему. Поэтому именно от них фактически зависит то, получат ли наследство остальные.

Предусматривает ли закон какую-то ответственность за то, что наследник умолчит о других известных ему родственниках наследодателя? Этот вопрос недавно был на рассмотрении Верховного суда (дело 5-КГ18-268).

Ушел из жизни мужчина. Жил он одиноко в последнее время, общался только с сестрой. Из наследников первой очереди была родная дочь, но сестра не сообщила ей о смерти отца.

Как позже выяснилось, молчание хранилось не просто так: сестра обратилась к нотариусу и подала заявление о принятии наследства. Завещания не было, а по закону сестра относится ко второй очереди наследников.

Это значит, что она может наследовать лишь в том случае, если никто из наследников первой очереди не заявит о своих правах. Нотариус, как и полагается, спросил у нее, были ли у брата другие близкие родственники. Но та ответила, что ничего не знает о них.

Прошло 6 месяцев, никто к нотариусу больше не обратился, и он выдал сестре свидетельство о праве на наследство — она стала единственной наследницей квартиры, дома с участком и банковского вклада.

А примерно год спустя дочь стала интересоваться судьбой отца, выяснила, что его уже нет, и стала добиваться наследства. Разумеется, она обвинила тетю в том, что та специально не сказала нотариусу о том, что у брата была дочь, — иначе наследства бы ей никогда не видать.

Мосгорсуд признал, что сестра поступила недобросовестно, умолчав о наследнике первой очереди.

Расценив такое поведение как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), суд отменил свидетельство о праве на наследство, выданное сестре, и восстановил срок на принятие наследства дочери.

То есть фактически на наследника возложили ответственность за то, что он не сообщил о других известных ему родственниках.

Но дело дошло до Верховного суда, и там оно приняло совсем иной поворот. Здесь суд не усмотрел нарушений со стороны сестры.

Действительно, нигде в законе на наследников не возлагается обязанность сообщать нотариусу о том, что есть еще другие наследники. А раз такой обязанности нет — значит, нельзя и нести ответственность за ее неисполнение.

То, что дочь не знала о смерти своего отца, — исключительно ее вина. Она не поддерживала с ним общение, ссылаясь на сложные взаимоотношения. Но это не уважительная причина для того, чтобы восстанавливать ей срок для принятия наследства.

Иными словами, вердикт такой: наследник имеет полное право умолчать о других известных ему претендентах на наследство и забрать все себе. В делах наследства каждый сам за себя.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *